Завещание на совместно нажитое имущество супругов

Содержание

Наследование совместно нажитого имущества

Завещание на совместно нажитое имущество супругов

Наследственные дела, как правило, отличаются сложностью. Даже, когда количество наследников невелико, их право на наследство доказать бывает непросто. Также сложности возникают с распределением конкретных долей при наследовании совместно нажитого имущества супругов, которое необходимо отделить от личной собственности наследодателя.

Что такое совместно нажитое имущество

По общему правилу Семейного кодекса имущество, которое супруги приобрели в браке, считается их совместной собственностью. Законный режим может быть изменен брачным договором, если такой был составлен партнерами перед свадьбой или позднее, в период брака. В состав такого имущества включаются: 

  • денежные доходы мужа и жены: заработная плата, пенсии, пособия, доходы от предпринимательской, интеллектуальной деятельности;
  • недвижимость, вещи, предметы, ценные бумаги, купленные во время совместного проживания;
  • любое другое имущество: доли в уставном капитале ООО, паи в кооперативы, вклады в банке.

Не имеет значения, на кого формально оформлена собственность, она в любом случае принадлежит супругам в равных долях. Исключением считаются вещи, подаренные каждому из них лично, приобретенные до заключения брака или полученные по наследству.

Переживший супруг имеет право на получение половины совместно нажитого имущества после смерти одного из партнеров. Доля умершего, в свою очередь входит в состав наследства и распределяется между наследниками согласно завещанию, а в его отсутствие — по закону.

Пример. Имущество, совместно нажитое супругами, включает квартиру, земельный участок, автомобиль. Общая стоимость его составляет 6 млн рублей. В семье двое детей, а также у мужа имеется сын от первого брака. После смерти супруга, жена имеет право на собственность в сумме 3 млн рублей. Доля мужа включается в наследственную массу и делится между 4-мя наследниками. 

Права супруга при наследовании

Помимо того, что переживший супруг, имеет возможность выделить после смерти другого свою половину, он также входит в круг наследников первой очереди. При наследовании совместно нажитого имущества по закону его доля определяется наравне с другими наследниками. К первоочередным правопреемникам также относятся дети, родители, супруги умершего наследодателя. 

Если умерший составил при жизни завещание, то наследство распределяется в соответствии с его распоряжением. Когда в документе указана не вся собственность, принадлежащая супругу, а только ее часть, переживший партнер получает право наследования одновременно по трем основаниям: 

  1. он может выделить свою супружескую долю, или 1/2 имущества, нажитого в браке;
  2. получить часть, причитающуюся ему по завещанию;
  3.  участвовать в распределении незавещанной собственности на равных с другими наследниками основаниях. 

Когда наследники в завещании только перечислены без указания конкретных долей, все делится между ними поровну.

Наследодатель может оставить по завещанию пережившему супругу полностью всю принадлежащую ему долю собственности, а также свою личную.

Необходимо помнить, что правом наследования совместно нажитого имущества обладают только законные супруги, то есть брак должен быть зарегистрирован в органах ЗАГС.

Нередко возникает вопрос: имеет ли право бывшая жена требовать половины наследства? Судебная практика по этому вопросу неоднозначная.

Часть судов принимает положительное решение в случае, когда супруги развелись, но не заключали соглашение о разделе семейной собственности. Иными словами, для них даже после развода сохраняется общий совместный режим владения имуществом.

Вступление в повторный брак после смерти одного из партнеров не препятствует наследованию за умершим супругом.

Пример.  Гражданин К. провел 8 лет в местах лишения свободы. После освобождения домой не возвращался, уехав в другой город. В феврале 2006 г. его законная супруга умерла, в мае того же года он вступил в повторный брак. В июле он получил свидетельство о праве на ½ часть наследства наравне со своим сыном от первой жены.

Выделение супружеской доли наследства

Чтобы выделить свою половину семейной собственности, переживший супруг должен обратиться к нотариусу по месту открытия наследства. Как правило, это район (город), где наследодатель проживал перед смертью. Реже, когда он не имел постоянной прописки, дело открывается по месту нахождения его недвижимости, например, квартиры.

По заявлению нотариус производит раздел собственности и выдает свидетельство о праве на супружескую половину (часть) наследства.

Одновременно он сообщает об этом наследникам, которые обратились с заявлением о принятии наследства.

Поскольку документ выдается только на совместно нажитое имущество, обратившийся к нотариусу супруг должен представить документы, свидетельствующие о приобретении собственности в период брака. 

Если речь идет о недвижимости (дома, земля, жилые помещения), нотариус в течение одного дня после выдачи свидетельства направляет в органы Росреестра заявление о государственной регистрации права на имущество и о внесении изменений в ЕГРН. Выписка из Реестра поступает в нотариальную контору, нотариус заверяет ее и вручает собственнику.

Преимущественное право наследования

Кроме выделения супружеской доли, переживший партнер может использовать и другие способы увеличить свою долю при наследовании имущества умершего супруга. Это особенно важно, когда речь идет о квартире. Существует минимум два основания, которые можно использовать, чтобы оставить за собой жилое помещение полностью, а не делить долю в праве с другими наследниками:

  • если квартиру невозможно разделить в натуре (неделимая вещь) и переживший супруг имел долю в собственности на нее;
  • если муж и жена проживали вместе в жилом помещении на день смерти одного из них, и второй не имеет другого жилья.

В перечисленных случаях брачный партнер может заявить нотариусу о желании использовать свое преимущественное право наследования и получить квартиру полностью в счет своей доли наследства. Если ее стоимость превышает положенную ему часть, он должен выплатить другим претендентам денежную компенсацию.

Кроме того, допускается составление нотариального соглашения о разделе наследства по соглашению. Наследникам неудобно иметь доли в праве собственности на разные виды имущества, например, дом, гараж, квартиру земельный участок.

По взаимному согласию они вправе разделить наследственное имущество как им удобно, в том числе, не соблюдая положенные по закону доли.

При регистрации имущества на свое имя в Росреестре они должны предъявить свидетельство о праве на наследство и соглашение о его разделе.

Наследование по завещанию

Наследодатель может включить в завещание любое имущество и распределить его по своему усмотрению. Он может указать в нем лиц, которых он лишает права наследования за собой или просто не упоминать их.

Во втором случае такие наследники все равно будут иметь право получить долю из незавещанной собственности согласно закону.

Завещатель может оставить имущество гражданской жене или вообще посторонним людям, а также организации.

При этом наследодатель вправе распорядиться только половиной совместно нажитого имущества супругов и полностью своей личной собственностью. Так, например, если он имел денежные средства в банке и пополнял счет в период брака, вклад подлежит разделу. Принцип свободы завещания ограничивается требованием выделить обязательную долю некоторым категориям наследников: 

  • нетрудоспособному супругу и родителям, если они являются инвалидами или достигли пенсионного возраста;
  • несовершеннолетним детям;
  • нетрудоспособным иждивенцам, которые находились на полном содержании умершего.

 Таким образом, если переживший супруг является пенсионером или инвалидом, то помимо своей супружеской доли, он может претендовать на обязательную часть. Это ½ того, что бы досталось ему в случае наследования по закону. Обязательная доля выделяется сначала из незавещанного имущества, а если его недостаточно — из того, что указано в завещании.

Следует помнить: из любого наследства сначала выделяется супружеская доля, а затем наследственные по любому основанию. Законные муж или жена, пережившие наследодателя, участвуют в распределении его собственности на равных основаниях со всеми другими правопреемниками умершего гражданина.

Совместное завещание супругов

С недавнего времени у семейной пары появилась возможность составить совместное завещание. В нем они могут распорядиться порядком наследования, как совместно нажитого в браке, имущества, так принадлежащего каждому из них лично.

Новое положение законодательства защищает права пережившего супруга.

В документе можно предусмотреть, что в случае смерти одного из брачных партнеров, второй имеет право владеть и распоряжаться жилым помещением единолично вплоть до своей смерти, или проживать в нем, независимо от воли других наследников.

Каждое наследственное дело отличается своими нюансами, и многое зависит от того, насколько грамотно правопреемники умершего защищают свои права. Наша нотариальная контора исполняет все действия, связанные с оформлением наследства.

График работы: с утра до позднего вечера, до 21.00 в будние дни, и до 20.00 в выходные.

Обращайтесь к нам по телефону или оставьте заявку на сайте, чтобы записаться на прием и получить профессиональную консультацию нотариуса по наследственным делам.

Завещание совместно нажитого имущества супругов

Завещание на совместно нажитое имущество супругов

Действующим законодательством определена свобода завещания. Это значит, что гражданин может оставить свое имущество после смерти любым лицам, независимо от факта родства и других отношений. Однако если он состоял в браке, нельзя включить в состав завещания совместно нажитое имущества супругов — оно принадлежит каждому из них в равных долях.

Не смотря на то, что в гражданском Кодексе приводится порядок раздела совместно нажитого имущества, после смерти одного из супругов возникает большое количество вопросов, связанных с разделом собственности.

В число объектов, которые находятся в центре внимания при открытии наследства, входит недвижимое имущество, автомобили и другие предметы, представляющие ценность.

В Кодексе приводится общее правило, которое уточняет перечень такого имущества:

  • Доходы, которые были получены за время трудовой, предпринимательской или интеллектуальной деятельности. Сюда же относятся пенсионные выплаты, пособия, а также увеличение бюджета за счет денежных средств, не имеющих целевой направленности (например, материальная помощь);
  • Вещи движимого и недвижимого характера, ценные бумаги, доли от участия в капитальных вложениях, денежные вклады в кредитных учреждениях. Здесь необходимо учитывать, что указанные приобретения должны были быть сделаны за счет доходов, относящихся к общему бюджету супругов (родственников);
  • Любой тип имущества, который может быть расценен как совместно нажитое имущество.

Важно, чтобы на момент смерти оно оставалось в собственности одного из супругов.

Образец завещания на имущество

Форма завещательного документа не является секретной или доступной только для нотариусов. Вместе с тем, при оставлении юридического документа необходимо учитывать некоторые особенности и правила, которые предъявляются к заполнению:

  • Порядок наследования принадлежащего завещателю имущества должен быть составлен в письменном виде, это текст. Он может быть издан как от руки, так и заранее подготовленном бланке;
  • Согласно общему правилу, завещание на имущество должно быть удостоверено нотариусом. Если текст порядка наследования не носит характер закрытого, то в этом случае юрист получает возможность проверить правильность заполнения документа. Это гарантирует правомочность завещательного текста при наступлении определенных событий. Вместе с тем, общее правило не распространяется на случаи, описанные в статьях Гражданского Кодекса 1127, 1128 и 1129, которые описывают порядок определения порядка наследования при невозможности нотариального удостоверения;
  • Сам по себе образец не влияет на законную силу документа. При его составлении обязаны привлекаться свидетели, в количестве не менее двух (правило касается случаев, когда завещание составляется в закрытой форме);
  • Текст распоряжения обязательно подписывается волеизъявителем. Если это не представляется возможным, ввиду физической невозможности завещателя, то это может сделать рукоприкладчик. Последнему это право предоставляется собственником прав и обязанностей, которые будут делиться между родственниками в будущем;
  • Дата оформления является обязательным реквизитом, который должны иметь все юридические документы. Момент составления может оказаться решающим при возникновении споров, связанных с разбирательствами относительно нескольких завещаний.

Налог на имущество по завещанию

Согласно последних (актуальных) изменений, внесенных в законодательство, наследство по закону или завещанию, с 01.01.2006 года не облагается налогом, как это было до 2005 года.

Соответственно налог с квартиры платить не нужно, но в нормах налогового кодекса содержатся некоторые исключения касающиеся другого имущества, а именно следующих объектов наследуемого имущества (прав и обязанностей):

  • Вознаграждение, полученное от продажи литературных произведений;
  • Оплата, полученная авторами научных трудов;
  • Вознаграждения авторам предметов искусства;
  • Суммы, которые были получены изобретателями или создателями промышленных образцов.

Права на имущество в денежном выражении, в вышеуказанных случаях подразумевают возникновение обязанности по уплате налогов. По Закону, до момента принятия наследства, новый владелец должен буде оплатить НДФЛ, рассчитанный в размере 13 процентов от суммы завещанного.

В том случае, когда наследник планирует провести отчуждение имущества по завещанию, ему также придется отразить такие сведения в налоговой декларации. Сделать это будет необходимо, если с момента оформления права собственности на полученные после смерти завещателя блага прошло менее, чем три года. Вместе с тем, продавцу полагается налоговый вычет.

По истечении 3 лет налог не платится.

Нотариальный тариф

Хоть с 01.01.2006 года налог на получение наследства по завещанию уплачивать не нужно (ст. 217 Налоговый Кодекс РФ), для наследников остался нотариальный тариф, это 0,6 % от стоимости квартиры.

Правила наследования совместно нажитого имущества по завещанию

Согласно общему правилу, доля каждого из супругов в общей собственности признается равной одной второй. Первым делом, необходимо убедиться в наличии завещания по образцу, которое в установленном порядке удостоверено нотариусом при жизни второго супруга.

При наличии такового, имущество подлежит разделению в соответствии с текстом, объявленным после смерти завещателя. При этом, стоит учитывать, что свободная воля распоряжения не должна идти в прецедент с обязательным сохранением долей имуществ за несовершеннолетними детьми. Такое ограничение является единственным.

Порядок наследования имущества, принадлежавшего умершему

  • Чтобы оформить в собственность имущество, оставшееся после второго супруга, необходимо обратиться в нотариальную контору по месту жительства. Как правило, нотариусы принимают наследственные дела согласно букве фамилии (именно это позволит быстро выяснить факт существования завещания). Обращение подтверждается заявлением, образец которого выдаст юридическая контора;
  • Сбор документов или доказательной базы, которые позволят получить свидетельство о праве на наследство;
  • Следующим этапом является оплата услуг, которые будут оказаны нотариусом. Размер государственной пошлины составит 0,3 процента от стоимостного выражения имущества для близких родственников. Для наследников следующей очереди размер пошлины будет в два раза больше. Закон ограничивает максимальный размер услуг нотариуса, ответственность которого возрастает в зависимости от произведенной оценки стоимости имущества.
  • По завершении всех процедур наследственного дела, окончания споров и прений, начинается оформление права собственности. Согласно общему правилу, процесс не может начаться ранее 6 месяцев со дня смерти завещателя.

Завещание принадлежащего имущества

Одной из особенностей, описанной в Законе в отношении завещания совместно нажитого имущества, является то, что право отказа от благ остается только в период, когда второй супруг жив. Подтвердить свое решение можно письменно, при этом оно должно быть нотариально заверено.

В связи с этим имеет место современная практика составления так называемого брачного договора или совместного завещания. В тексте документа можно указать порядок раздела прав и обязанностей при разных исходах. Самой простой формулировкой супружеских договоров является отторжение имущества в пользу жены при смерти мужа и, соответственно, в пользу мужа при наступлении смерти жены.

Завещание движимого имущество

Согласно законодательству, совместно нажитым движимым имуществом признаются объекты, которые не относятся к категории недвижимых. В эту категорию входят драгоценности, денежные средства, в том числе находящиеся во вкладах или активах, а также вещи и транспортные средства.

Аналогично с другими видами имущества, за завещателем остается право распорядиться своей собственностью по своему усмотрению, но в рамках Закона, то есть не оставляя своих несовершеннолетних наследников без средств к существованию.

Завещание недвижимого имущества

Для того, чтобы вступить в право на наследство в отношении недвижимого имущества (квартир, домов или дачных участков), необходимо предъявить нотариусу документы, свидетельствующие право собственности завещаниедателя. Согласно Закону, завещание остается приоритетным основанием для оформления права собственности на квартиру в случае смерти одного из супругов.

Тем не менее, Гражданский Кодекс ограничивает права на наследство переживших размером обязательных долей, которые причитаются другим наследникам по Закону. Правило применяется даже в том случае, если таковые не указаны в завещании.

Наследование совместно нажитого имущества супругов после смерти одного из супругов

Завещание на совместно нажитое имущество супругов

Переживая боль утраты любимого супруга, нужно постараться не забыть о наследовании имущества, оставленного усопшим. Наследование имущества одного из супругов осуществляется в особом режиме, который регулируется нормами не только Гражданского, но и Семейного кодекса.

Что является совместной собственностью супругов?

Подробный ответ на этот вопрос можно найти в статье 34 Семейного кодекса. В частности, к общей собственности законодатель относит:

  • доходы каждого из супругов от трудовой, предпринимательской, а также результатов интеллектуальной деятельности;
  • полученные супругом пенсии, пособия и иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения;
  • приобретенные за счет общих доходов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации;
  • любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.

Здесь важно помнить о том, что не любое имущество, приобретённое супругом в течение барака, представляет собой совместную собственностью. Законодатель установил, что имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам признается личным имуществом супруга. Указанное положение также подкрепляется практикой Верховного суда.

Пример 1. Так, истец обратился к бывшей супруге с иском о разделе совместного имущества. Истец отметил, что поскольку брачный договор не был заключен, а соглашение о разделе имущества бывшими супругами не достигнуто, то ему принадлежит право на ½ доли в праве общей долевой собственности на квартиру. Как было установлено судом, супругами в период брака была приобретена квартира.

При этом большая часть денежных средств, потраченных на приобретение спорной квартиры, была получена ответчицей по договору дарения от своей матери.

Суды первых двух инстанций удовлетворили исковые требования, указав, что внесенные ответчицей денежные средства были ей потрачены по своему усмотрению на общие нужды супругов, в связи с чем на данную квартиру распространяется режим общей собственности супругов.

С таким выводом не согласился Верховный суд, указав, что поскольку денежные средства, полученные в дар в период брака, не наживались и не являлись общим доходом супругов, то определение долей сторон в праве собственности на квартиру подлежит пропорционально вложенным личным средствам супругов (Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 25.10.2016 N 45-КГ16-16).
 Не забывайте, что не всякая собственность, приобретенная в браке, признается совместной собственностью супругов.

Иногда, сделать вывод о том, является ли имущество входящим в состав совместной собственности супругов либо же представляет собой вещь личного пользования, весьма затруднительно. Далее приведены примеры из судебной практики с, казалось бы, схожими обстоятельствами, но с совершенно противоположными выводами суда.

Пример 2. Истец обратился в суд к ответчице, являвшейся супругой его умершего отца, с иском об определении доли наследодателя в составе совместной собственности супругов и включении в состав наследственной массы ½ доли земельного участка.

Судом было установлено, что ответчица в период брака безвозмездно получила в собственность от администрации муниципального района земельный участок для ведения садоводства.

Суд первой инстанции, отказывая истцу в удовлетворении требований, указал, что режим совместной собственности супругов на спорный земельный участок распространен быть не может, поскольку право собственности на него возникло у ответчицы в порядке приватизации на безвозмездной основе, а совместные денежные средства супругов на приобретение данного участка потрачены не были. Верховный суд посчитал иначе и отметил, что необходимо различать основания возникновения прав и обязанностей в виде договоров и актов государственных органов. Поскольку такие акты сами по себе не относятся к сделкам, то бесплатная передача такого имущества на основании акт органа местного самоуправления не может являться безусловным основанием для отнесения такого имущества к личной собственности супруга. Поскольку данный участок был приобретен в период замужества ответчицы, суд отнес его к общему имуществу супругов и постановил включить в наследственную массу.

Иногда судебная практика по этим вопросам крайне противоречива и позиции судов отличаются при, казалось бы, одинаковых исходных данных. Для того, чтобы максимально подготовиться к такого рода судебным делам, рекомендуем обратиться к опытным юристам в данной области.

Пример 3. Истец обратился в суд с требованием о выделе супружеской доли в праве общей совместной собственности на земельный участок, предоставленный в собственность умершей супруге для обслуживания приобретенного в браке жилого дома на основании акта органа местного самоуправления.

Как было установлено судом, нотариус отказал истцу в выдаче свидетельства о праве собственности на долю пережившего супруга, мотивировав это тем, что данный земельный участок совместно нажитой собственностью не является.

Суды первых инстанций с выводами нотариуса согласились, подчеркнув, что спорный земельный участок являлся личной собственностью умершей супруги. Однако Верховный суд посчитал иначе, и в своем Определении от 10 ноября 2015 г.

N 18-КГ15-202, привел довод, равно противоположный предыдущему, а именно: бесплатная передача земельного участка одному из супругов во время брака сама по себе не может являться безусловным основанием для отнесения его к личной собственности супруга, что означает, что указанный земельный участок представляет собой совместную собственность супругов.

Не менее важно помнить о том, что предметы роскоши и драгоценности также входят в состав общего имущества супругов. Не всегда можно сразу разделить вещь личного пользования и предмет роскоши. По этому поводу складывается весьма интересная судебная практика. Например, в Определении Верховного суда от 31 июля 2018 г.

N 5-КГ18-179 было указано, что истица обратилась в суд с требованием о разделе общего имущества, в состав которого входили в том числе дорогие наручные часы  Patek Philippe, стоимостью более одного миллиона рублей.

В первых двух инстанциях истице было отказано, поскольку суды признали часы вещью индивидуального пользования, которая разделу не подлежит.

Однако Верховный суд не согласился с данными выводами, указав, что критериями отнесения имущества к предметам роскоши являются его видовые характеристики, стоимость, а также ценность для конкретной семьи. Поскольку судами нижестоящих инстанций данные обстоятельства не были исследованы, дело было направлено на новое рассмотрение. 

Специфика наследования общего имущества супругов по закону

Рассмотрим, как законодатель распределил наследуемые доли имущества в случае, когда завещание отсутствует. 

Гражданским кодексом закреплено, что если один из супругов умер, то пережившему супругу принадлежит доля в праве на общее имущество супругов, равная одной второй, то есть половина. Состав общего имущества супругов был рассмотрен выше.

Таким образом, при открытии наследства, нотариус предварительно произведет выдел доли усопшего из общего имущества, и именно эта доля войдет в состав наследственной массы, которая будет наследоваться по закону в порядке очередности.

То есть, в идеале, порядок действий прост и понятен: нотариус выделяет супружескую долю в имуществе, приобретенном в период брака, а затем осуществляется наследование остальной части имущества умершего по закону всеми наследниками, в том числе и пережившим супругом.

Но на практике могут возникнуть различные вопросы, такие как:

  • Необходимо ли пережившему супругу оформить свое право на супружескую долю?
  • Есть ли у нотариуса обязанность по выделу такой доли?
  • Есть ли право у пережившего супруга отказаться от такой доли?

В действительности, к решению этих вопросов существует два подхода:

  1. Имущество, которое ранее находилось в совместной собственности супругов, входит в наследственную массу без выделения супружеской доли и переходит в собственность наследника. Приверженцы данной позиции полагают, что обязательное выделение супружеской доли значительно затягивает и усложняет процесс наследования, например, на такие виды имущества, как денежный вклад, поскольку установить источник наличия денежных средств представляется затруднительным. Также отмечается низкая целесообразность таких действий в случае, если переживший супруг является единственным наследником.
  2. Супружеская доля выделяется из состава общей совместной собственности супругов. В этом случае пережившим супругом подается заявление нотариусу о выделе супружеской доли, который выдает свидетельство о праве собственности на супружескую долю в общем имуществе.

В таких ситуациях рекомендуется не пренебрегать выделом доли из общего имущества и подавать нотариусу заявление о ее выделе. При наличии сомнений стоит обратиться к квалифицированному юристу, который расскажет о возможных рисках и поможет их предотвратить.

В данной ситуации возможно несколько вариантов, которые зависят от типа завещания.

1. Простое (классическое) завещание

Это тот тип завещания, по которому доли в совместном имуществе супругов распределяются между наследниками в соответствии с волей наследодателя. Такой вид наследования включает в себя множество вариантов: наследодатель может лишить супруга права вообще на все свое имущество, может завещать лишь четверть, а может завещать вообще все. 

При этом, не стоит забывать, что законодатель установил для некоторых категорий граждан обязательную долю в наследстве, которая полагается таким лицам независимо от того, что написано в завещании. Напомним, что к таким лицам относятся:

  • несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя;
  • нетрудоспособный супруг наследодателя;
  • нетрудоспособные родители наследодателя;
  • нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.

2. Наследственный договор

С июня 2019 года в Гражданский кодекс был введен еще один способ выражения своей последней воли – наследственный договор. Особенностью наследственного договора является то, что он, в отличие от завещания, является двусторонней сделкой и наследник точно знает о том, какое имущество ему завещано и на каких условиях.

Условия получения наследства могут быть самыми разными: от выгула собак до ежемесячных платежей в чью-либо пользу. Важно помнить о том, что наследственный договор может быть заключен с любым лицом, но законодатель в статье 1140.1 ГК РФ упоминает и супругов.

В частности, при наличии такого договора между супругами, он теряет свою силу, если супруги разведутся или брак будет признан недействительным.

Также не стоит забывать о том, что, если наследственный договор был заключен после составления совместного завещания, приоритет будет отдан наследственному договору. Не забывайте о том, что такой договор должен быть обязательно совершен в письменной нотариальной форме.

3. Совместное завещание супругов

Такой вид завещания также является новеллой законодательства и предусматривает, что такой вид завещания может быть заключен только между супругами, которые находятся в официально зарегистрированном браке.

Данный вид завещаний предусматривает различные вариации: супруги вправе определить доли наследников, установить конкретные виды имущества, причитающееся наследникам и так далее.

Совместное завещание должно быть подписано обоими супругами в присутствии нотариуса.

 Позаботьтесь о наследстве заранее

Поскольку последние два вида завещаний являются совершенно новыми для российского законодательства, судебная практика по ним пока не сформировалась. Тем не менее, рекомендуем обратить внимание на предоставленные законодателем инструменты процедуры завещания.

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что наследование пережившим супругом имеет свои особенности. К сожалению, предел объемов статьи не позволяет рассмотреть их все подробнее. Вместе с тем, по всем интересующим вам вопросам о наследовании вы можете обратиться к нашим юристам + 7 (495) 722-99-33

Завещание совместно нажитого имущества

Завещание на совместно нажитое имущество супругов

Действующим законодательством определена свобода завещания. Это значит, что гражданин может оставить свое имущество после смерти любым лицам, независимо от факта родства и других отношений. Однако если он состоял в браке, нельзя включить в состав завещания совместно нажитое имущества супругов — оно принадлежит каждому из них в равных долях.

Что относится к совместному имуществу

Согласно положениям Семейного кодекса, все доходы, полученные мужем и женой в период брака, а также приобретенные на эти средства вещи, недвижимость, ценные бумаги считаются общим совместным имуществом. Каждый имеет право на их половинную долю. При условии, что законный режим не был изменен брачным договором.

Из общего правила есть исключения. Не относится к общему семейному имуществу то, что было получено (приобретено) одним из супругов до вступления в брак, или досталось ему безвозмездно. Например, в качестве подарка или по наследству. Также не входит в его состав собственность, принадлежащая детям (подаренная им, или приобретенная на их имя).

К совместно нажитому имуществу относится и бизнес, независимо от того, кто его создавал (приобретал) и кто им занимается, но при одном условии, что на него были потрачены деньги, нажитые во время брака. То есть отсутствуют доказательства того, что умерший супруг вкладывал в бизнес только свои личные средства. Например, он продал унаследованную от родителей квартиру, а деньги вложил в покупку фирмы.

Примеры наследования совместно нажитого имущества

Пример 1. Умерший супруг являлся владельцем квартиры, загородного дома, автомобиля и доли в Уставном капитале ООО, составляющей 50 %. Все было приобретено в период совместной жизни. У него остались жена и сын. Супруга имеет право обратиться к нотариусу с заявлением о выделении своей супружеской доли.

На законных основаниях она получит свидетельство о праве на ½ часть всего имущества, включая 25 % доли в ООО. Вторая часть будет включена в наследственную массу. При этом супруга и сын относятся к 1 очереди наследников, и наследство делится между ними поровну.

Таким образом, супруга приобретает право еще на четверть собственности, включая 12,5 % участия в обществе.

Если его Уставом предусмотрено получение согласия всех участников на принятие в члены ООО третьего лица, и оно не получено, она может претендовать на денежное возмещение стоимости УК пропорционально своей доле.

Пример 2. Те же исходные условия, но супруг не учел право на совместную собственность супругов, и в завещание имущества включил пункт о том, что его доля в ООО отходит сыну.

Такой документ может быть оспорен в судебном порядке, и жене будет выделена ее супружеская доля. Но права на получение еще ¼ имущества она уже не имеет, за исключением одной ситуации.

Если жена является нетрудоспособной (пенсионерка, инвалид), то она имеет право на выделение обязательной доли наследства.

Выделение супружеской доли

Выделение доли из общего имущества производится нотариусом по месту открытия наследства на основании заявления пережившего супруга. При этом он извещает всех наследников о совершенном нотариальном действии, и выдает обратившейся жене (мужу) свидетельство о праве на половину семейной собственности.

Выделение супружеской доли — самостоятельное нотариальное действие. За него предусмотрен отдельный нотариальный тариф, который складывается из следующего:

  • оформление заявления — 1100 руб.;
  • нотариальный тариф за выдачу свидетельства — 200 руб.;
  • услуги технического характера — 4 000 – 6 000 руб. (в зависимости от характера имущества).

Таким образом, по общему правилу, сначала выделяется супружеская, а затем наследственная доля.

Следует отметить, что действующим законодательством не предусмотрен отказ от выделения супружеской доли. В отличие от того, как существует возможность отказаться от своей части наследства или от обязательной доли в нем.

Признание совместной собственности через суд

Может иметь место ситуация, когда изначально личное имущество переходит в разряд совместно нажитого. Например, одному из супругов был подарен ветхий дом. Впоследствии на общие средства семья отремонтировала его, и он существенно увеличился в стоимости.

Этот факт необходимо доказать через суд, если переживший супруг претендует на включение дома в состав совместно нажитого имущества. Подобным случаем является приобретение умершим супругом квартиры в ипотеку до брака, платежи за которую впоследствии вносились из общего семейного бюджета.

Комментирует нотариус города Москвы Лексакова Е. О.:

«Может иметь место и обратная ситуация. Например, умерший партнер длительное время не работал, доходов в семью не приносил (иногда и выносил деньги из дома, например, был игроманом или алкоголиком).

У жены на руках остались малолетние дети, а на получение наследства претендуют дети от первого брака, родители мужа.

В этом случае она может обратиться в суд с заявлением об увеличении своей супружеской доли.»

Совместное завещание супругов на имущество

Сравнительно недавно, в 2017 году в Гражданском кодексе России появилась норма, вступившая в силу с 01.06.2019 года, допускающая оформление супругами совместного завещания на имущество, нажитое в браке. Они вправе по взаимному согласию определить судьбу общей собственности на случай, как одновременной смерти, так и одного из них. К такому документу применяются следующие правила:

  • на него распространяются общие правила о выделении обязательной доли;
  • он утрачивает силу после развода пары, или признания брака недействительным;
  • любой из супругов вправе отменить совместное завещание в любое время;
  • если один из партнеров позднее напишет отдельное завещание, нотариус обязан уведомить об этом второго супруга.
В центре МосквыОнлайн записьБесплатная парковкаБюро переводовРазличные формы оплаты

В заключение отметим, что сложность наследственного законодательства нередко становится причиной неправильных решений, как в части составления завещания, так и в плане поведения наследников. Прежде, чем предпринимать серьезные шаги по решению судьбы своего имущества, рекомендуется получить консультацию в нотариальной конторе.

Как наследуется совместно нажитое имущество после смерти одного из супругов? – МамаЮрист.ру

Завещание на совместно нажитое имущество супругов

По общему правилу, если иные условия не были прописаны в брачном договоре, заключенном между супругами и если между ними не было заключено соглашение о разделе имущества, то совместно нажитое супругами имущество за время брачных отношений является совместной собственностью супругов (см. ст. ст. 33, 34, 38 СК РФ и ст. 256 ГК РФ).

Каким образом наследуется совместно нажитое имущественно после смерти одного из супругов мы расскажем в данной статье.

Общее имущество супругов

Общим считается следующее имущество:

  • Любые доходы супругов, в том числе доходы от трудовой деятельности, от предпринимательства и результаты интеллектуальной деятельности супругов. Также к общему имуществу относятся любые полученные супругами выплаты, например: пенсии, пособия, материальная помощь – в общем, любые полученные супругами выплаты, не имеющие специального целевого назначения.
  • Имущество в виде недвижимости, движимого имущества, ценных бумаг и долей в капитале, внесенных в любые коммерческие учреждения, например, в кредитные организации, в том случае, если они были приобретены за счет доходов обоих супругов, а также паи и денежные вклады супругов.
  • Абсолютно любое имущество, которое было нажито супругами в период брака. При этом не важно, на кого оформлено право собственности и кто именно вносил деньги при приобретении имущества.

Теперь выясним какое же имущество не относится к разряду совместно нажитому?

Доля супруга, пережившего второго, в совместно нажитом имуществе не изменяется со смертью второго супруга и получением доли умершего супруга по завещанию или по праву наследования.

Согласно статье 1150 ГК РФ, доля в совместно нажитом супругами имуществе, которая принадлежала умершему супругу, входит в состав наследства и переходит по закону к наследникам.

Обычно при определении долей в совместно нажитом супругами имуществе их доли принимаются за равные.

Приведем пример: в совместно нажитой собственности супругов есть квартира. Если один супруг умирает, в наследственную массу включается его половина квартиры. Та же половина, которая принадлежала пережившему супругу, сохраняется за ним без изменений.

Изменить эту ситуацию переживший супруг может, если подаст заявление о том, что в имуществе, приобретенном во время брака, его доля отсутствует. При таком заявлении в наследство умершего супруга войдет квартира полностью (см. п.

33 Постановления Пленума ВС РФ № 9 от 29 мая 2012 г.).

Чтобы принять в наследство совместно нажитое имущество после смерти одного из супругов, необходимо действовать по приведенной ниже схеме.

Выясняем факт составления завещание

Дело в том, что принцип свободы наследования позволяет наследодателю в своем завещании, которое должно быть заверено нотариусом, распределять доли в совместно нажитом имуществе, руководствуясь только своей волей (см. ст. ст. 1118 – 1119 ГК РФ).

Правило об обязательной доле касается всех лиц, которые находятся на иждивении у завещателя и подразумевает, что все иждивенцы в любом случае получат не менее половины от той доли, которая причитается каждому из них по закону, независимо от того, что написано в завещании. Это так называемая «обязательная доля», в которую входит все имущество, которое наследник получает из наследства при наличии оснований для этого (ст. 149 ГК РФ).

Учитываем правила завещания по закону

Наследование происходит по закону, если умерший супруг не оставил завещания.

Существует очередность наследования, прописанная в статьях 1142-1145 и 1148 ГК РФ. Подробнее смотрите в ст. 1141 ГК РФ. Если несколько наследников входят в состав одной очереди наследования, их доли наследования должны быть равными, если только в наследовании не участвуют наследники по праву представления.

В первую очередь наследования входят дети, супруг и родители покойного (ст. 1142 ГК РФ).

В простейшем случае, когда нет брачного договора или решения суда о разделе имущества, и между наследниками все вопросы решены и спора нет, тогда наследственная масса, согласно статье 39 СК РФ, составляет ровно половину всего совместно нажитого имущества. То есть, если имущество – это квартира, то половина квартиры включается в наследственную массу, и эта половина наследуется пережившим супругом или им и оставшимися наследниками из первой очереди наследования в равных долях.

Если же один из наследников по закону умирает или одновременно с наследодателем, или до момента вскрытия наследства, то его доля переходит к его потомкам, в равных долях делясь между ними (п. 1 ст. 1146 ГК РФ). Пример: умирает мать и ее единственный сын. В этом случае дети сына получают в равных долях всю наследственную массу.

Порядок принятия наследства

Чтобы принять наследство, согласно ст.

1153 ГК РФ, наследник обращается к нотариусу, принимающему в нотариальном округе последнего места жительства умершего наследодателя и подает ему заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство или заявление о принятии наследства.

Можно подать как первое, так и второе заявление на свой выбор. Можно совместить оба эти заявления, обычно так и делают: в заявлении о принятии наследства пишут просьбу выдать свидетельство о праве на наследство.

Нужно иметь в виду, что при подаче заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство, этого будет достаточно для того, чтобы наследство считалось принятым наследником даже без подачи заявления о принятии наследства (см. п. 1 разд.

IX Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утвержденных Решением Правления ФНП от 27-29 февраля 2007 г. (Протокол № 02/07), п. п.

18-20 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утвержденных Правлением ФНП 28 февраля 2006 г.).

В нотариальной палате района проживания умершего наследодателя можно уточнить контакты нотариуса нотариального округа, в котором был зарегистрирован наследодатель (см. ст. 123.16-3 ГК РФ).

Если случилось так, что срок оказался упущен, есть возможность приобрести наследство через признание права на наследство по суду, через восстановление пропущенного срока и через признание остальными наследниками пропустившего наследника вступившим в наследство и подачей соответствующего заявления нотариусу от имени всех наследников (ст. 1155 ГК РФ и п. п. 43 и 44 Методических рекомендаций от 28 февраля 2006 г.).

Порядок подготовки и представления документов нотариусу

Для получения оснований для выдачи свидетельства о праве на наследство нотариус должен получить определенные документы, подтверждающие определенные сведения (см. п. 14 раздела IX Методических рекомендаций от 28-28 февраля 2007 г. и ст. ст. 72 и 73 Основ законодательства РФ о нотариате):

  • Свидетельство о смерти из ЗАГСа, из этого документа нотариус возьмет факт смерти, место и момент смерти наследодателя.
  • Если наследование будет по завещанию – завещание как основание для призвания к наследованию. Если наследование по закону – другие подтверждающие права наследников документы, такие как свидетельство о браке, свидетельство о рождении и т.п..
  • Документ, подтверждающий стоимость имущества, переходящего по праву наследования. Достаточно будет представить документы из БТИ, подтверждающие инвентаризационную стоимость.
  • Подтверждение того, что имущество принадлежало наследодателю по праву собственности. Свидетельство о праве собственности, или выписка из ЕГРН (ранее ЕГРП). Документ из ЕГРН нотариус запрашивает самостоятельно за три дня с момента обращения наследников.
  • Соответственно, требовать предоставления документов о праве собственности у наследников нотариус не вправе (см. ст. 47.1 Основ законодательства РФ о нотариате, ч. 14 ст. 62 Закона № 218-ФЗ от 13 июля 2015 г.).

Выдача свидетельства о праве на наследство облагается госпошлиной, размер которой пропорционален доле наследника в праве собственности на имущество (см. ст. 22 Основ законодательства о нотариате, пп. 3 п. 1 ст. 333.25 и пп. 22 п. 1 ст. 333.24 НК РФ).

В каком размере платится госпошлина (или нотариальный тариф) за выдачу свидетельства о праве на наследство?

  • Для первой очереди наследования – родным детям, усыновленным детям, супругу и родителям, братьям и сестрам госпошлина установлена в 0,3% от стоимости имущества, переходящего в наследство. Однако пошлина не может быть больше 100 000 рублей.
  • Для всех остальных наследников пошлина равна 0,6% от стоимости имущества, но не более 1 000 000 руб.

Кто имеет право не платить госпошлину при вступлении в наследство?

Если у нотариуса появятся вопросы, которые существующими документами не разрешить , он может потребовать предоставить и другие документы.

Порядок получения свидетельства о праве на наследство

Срок выдачи свидетельства о праве на наследство – после истечения с момента вскрытия наследства шести месяцев.

Если нотариус не имеет никаких вопросов по имеющимся наследникам, которые обратились за свидетельством, и возможных наследников, он имеет право выдать свидетельство и до этого шестимесячного срока (ст. 1163 ГК РФ).

Мы рассмотрели порядок оформления права наследства на долю в общем имуществе супругов на примере недвижимости, но порядок одинаков для всех видов имущества. Единственное исключение составляет имущество в виде долей в уставном капитале организаций.

Специфика данного вида имущества раскрывается в Методических рекомендациях по теме «О наследовании долей в уставном капитале ООО».

Этот документ был утвержден на заседании Координационно-методического совета нотариальных палат ЮФО, С-К ФО, ЦФО России 28-29 мая 2010 г.
Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

    -->